Объекты интеллектуальной собственности
порядке использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и
образованных на их основе слов и словосочетаний» предприятия, учреждения и
организации, намеренные использовать эти наименования, слова словосочетания
в своих названиях как имя собственное, должны получить на это
предварительное согласие правительства РФ, а в последующем — уплачивать за
это специальный сбор в процентном соотношении от оборота, который
зачисляется в республиканский бюджет РФ.1 использовать в своем фирменном
наименовании слово «банк» и производные от него слота и словосочетания
имеют право только те организации, которые обладают лицензией на
осуществление банковской деятельности (ст. 7 Закона РСФСР «О банках и
банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г.).2 Аналогичное правило
содержит статья 5 Закона РСФСР «О товарных биржах и биржевой торговле» от
20 февраля 1992 г.3 Относительно условия использования наименований
«биржа», «товарная биржа» и образованных на их основе слов и
словосочетаний.
Завершая рассмотрение вопроса о понятии фирменного наименования,
необходимо отметить, что оно должно быть выражено на русском языке, хотя бы
в качестве специального наименования и использовалось иностранное слово. В
последнем случае по усмотрению предприятия оно либо дается в переводе на
русский язык, либо записывается в виде транслитерации буквами русского
алфавита.
Субъекты права на фирменное наименование. Актуальным представляется
вопрос о том, кто из субъектов гражданского права обладает правом на
пользование фирменным наименованием. Действующее законодательство решает
его достаточно определенно, указывая, по фирмовладельцами могут быть только
коммерческие юридические лица (п. 4 ст. 54 ГК РФ). Это, однако, не
освобождает от необходимости более детального его рассмотрения, поскольку
некоторые аспекты проблемы требуют уточнения.
Прежде всего, из законодательства следует, что фирменным наименованием
могут пользоваться только организации, но не граждане.
В самом деле, предоставление индивидуальному предпринимателю права на
пользование особым фирменным наименованием было бы излишней мерой, так как
его индивидуализация в гражданском оборок вполне обеспечивается тем, что он
выступает в нем под своим собственным именем.
Если их имена полностью совпадают и это действительно создает трудности
для них самих или третьих лиц, действующее законодательство предоставляет
немало возможностей для выхода из создавшейся ситуации.
Нельзя, однако, не отметить, что с принятием части второй ГК РФ вывод о
том, что правом на фирменное наименование могут владеть лишь организации,
оказался поколебленным. Глава 54 ГК РФ, посвященная договору коммерческой
концессии, позволяет заключить, что обладателями фирменного наименования
могут быть и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей (см. п. 3 ст. 1027, п. 2 ст. 1028, п. 2 ст. 1038). На наш
взгляд, данное положение является ошибочным, так как с учетом приведенных
выше соображений оно расходится со смыслом и основным назначением
законодательства о фирменных наименованиях.
Далее, среди организаций правом на фирменное наименование пользуются
только те из них, которые обладают статусом юридического лица. Это
означает, что иные организационные образования, в частности простое
товарищество, т.е. объединение лиц, связанных друг с другом лишь договором
о совместной деятельности, не могут выступать в обороте под особым
фирменным наименованием. Не обладают собственными фирменными наименованиями
также представительства и филиалы юридических лиц и иные их обособленные
подразделения (цеха, отделения, участки и т.п.). Все они должны выступать в
обороте не от собственного имени, а от имени образовавшего их юридического
лица и, соответственно, пользоваться его фирменным наименованием. К
сожалению, действующее законодательство, включая и новый ГК РФ, не содержит
на этот счет четких правил, что приводит зачастую к негативным
последствиям. Наименования многих представительств и филиалов вводят
третьих лиц в заблуждение относительно их правового статуса, так как
создают видимость того, что эти образования являются самостоятельными
юридическими лицами. Как показал опыт последних нескольких лет,
недобросовестные участники оборота нередко пользуются данным
обстоятельством для обмана своих клиентов. Поэтому было бы целесообразно,
чтобы закон обязывал во всех случаях отражать в наименованиях филиалов и
представительства их организационно-правовой статус, а в идеале — вообще
запрещал бы им пользоваться особыми наименованиями, не указывающими на их
связь с ( создавшим их юридическим лицом.
Наконец, чтобы обладать правом на фирменное наименование, организация
должна не только иметь статус юридического лица, но и относиться к числу
коммерческих организаций.
В заключение следует отметить, что наряду с российскими коммерческими
организациями правом на фирменное наименование пользуются иностранные
юридические лица, на которых распространяются все правила, установленные
гражданским законодательством.
Содержание права на фирменное наименование. Сущность права на фирму
заключается в гарантированной юридическому лицу возможности выступать в
гражданском обороте под собственным фирменным наименованием.
Предоставлением такой возможности обеспечивается охраняемый законом интерес
участника оборота в должной индивидуализации его деятельности на рынке
товаров, работ и услуг.
Приобретая и осуществляя права и обязанности под своим фирменным
наименованием, юридическое лицо реализует возможность на индивидуализацию
своего участия в обороте.
Конкретные формы реализации права на фирму достаточно многообразны. Под
своим фирменным наименованием юридическое лицо совершает гражданско-
правовые сделки и иные юридические действия, осуществляет личные
неимущественные права, защищает свои нарушенные или оспариваемые права и
т.д. Фирмовладелец вправе помещать свое фирменное наименование на вывесках,
бланках, счетах, прейскурантах и т.п. Фирменное наименование мажет
использоваться в разнообразных публикациях рекламного характера,
объявлениях, аннотациях и т.п.
Фирмообладатель вправе требовать от всех третьих лиц воздержания от любых
действий, связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему
фирменного наименования (негативная сторона права на фирму). Разумеется,
под использованием фирмы третьими лицами в данном случае понимаются те или
иные формы незаконного выступления в обороте под чужим фирменным
наименованием.
Фирменное наименование не должно искажаться, в частности создавать у
публики лажное представление об организационно-правовом статусе
юридического лица.
В настоящее время в России существуют сотни предприятий, имеющих
полностью совпадающие фирменные наименования. Подавляющее большинство из
них, действуя в различных сферах бизнеса и на резных территориях, никогда
друг о друге даже не слышали. Если исходить из того, что такое положение
недопустимо и право на конкретное фирменное наименование может иметь только
одно юридическое лицо, надлежит решить, как выйти из этой ситуации.
Резонно задать вопрос: а стоит ли ломать копья? Существует ли вообще
объективная потребность в том, чтобы в масштабах такой страны, как Россия,
существовало только одно предприятие, действующее под конкретной фирмой?
В реальной жизни его невозможно осуществить хотя бы в силу элементарной
ограниченности круга тех специальных наименований, которые входят в
охраняемую законом фирму, и огромного числа предпринимателей. Едва ли в
подобном запрете существует и практическая необходимость, поскольку
подавляющее большинство одноименных предприятий действует в совершенно
различных сферах бизнеса и территориальных границах, что не создает большой
опасности их смешения другими участниками оборота и потребителями.
Сказанное, однако, не следует понимать как отрицание у права на фирму
свойства исключительности. Любой фирмообладатель действительно может
добиваться того, чтобы используемая им фирма не применялась другими лицами.
Но для этого он должен доказать по крайней мере две вещи. Во-первых, он
должен подтвердить, что право на данное фирменное наименование он приобрел
в установленном порядке раньше того лица, у которого он это право
оспаривает. Во-вторых, ему следует аргументировано обосновать, почему
использование той же фирмы другим лицом нарушает его законные интересы. В
качестве конкретных доказательств последнего он может, например, ссыпаться
на то, что ответчик своей деятельностью наносит вред его деловой репутации
либо незаслуженно пользуется его известностью, что это вводит в заблуждение
потребителей и контрагентов, приводит к ошибкам при проведении
хозяйственных операций и т.п.
Далее, право на фирму относится к числу абсолютных прав, т.е. таких прав,
которые действуют в отношении всех третьих лиц, обязанных воздерживаться от
нарушения правомочий, предоставленных их владельцам.
Право на фирму обычно характеризуется в литературе как личное
неимущественное право1 , с чем следует в целом согласиться. Действительно,
данное право органически связано с деловой репутацией юридического лица, а
также правом на защиту чести и достоинства лиц, владеющих предприятием.
Однако столь же очевидна связь и даже зависимость материального положения
предпринимателя от известности его фирмы и отношения к ней контрагентов и
потребителей. Поэтому фирменное наименование нередко получает достаточно
конкретную стоимостную оценку в составе нематериальных активов предприятия,
а нарушение права на него может повлечь за собой возмещение причиненных
убытков.2 Право на фирму носит в принципе бессрочный характер.
Существенной особенностью права на пользование фирменным наименованием
является то, что одновременно оно выступает и в качестве обязанности
юридического лица. Иными словами, юридическое лицо не только вправе
выступать в гражданском обороте под собственным фирменным наименованием, но
и обязано это делать. В этих целях юридические лица должны пользоваться
своими точными и полными фирменными наименованиями, соответствующими
требованиям действующего законодательства.
Как нарушения действующего законодательства следует квалифицировать и
случаи анонимного выступления юридических лиц в гражданском обороте,
например, помещение в печати объявлений о реализации товаров и услуг, найме
персонала и т.п. без указания фирменного наименования организации, ведение
торговли в безымянных торговых точках без каких-либо вывесок и т.д.
С рассмотренной выше особенностью права на фирменное наименование тесно
связан и такой момент, как возможность юридического лица обладать лишь
одной фирмой.
Право на фирму охраняется на всей территории РФ, а также в соответствии
со ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности во всех
странах, являющихся участницами данной конвенции.
Вопрос о том, с какого момента у юридического лица возникает право на
фирменное наименование, представляет известную сложность и в настоящее
время в российском гражданском законодательстве в окончательном виде еще не
решен.
Как уже отмечалось, сам ГК РФ порядок такой регистрации не устанавливает,
а отсылает к специальному закону, который должен быть принят в развитие
положений кодекса. В этой связи сейчас весьма трудно предсказать, какой на
практике будет система регистрации фирменных наименований. Но так или
иначе, принципиальная позиция законодателя, намеренного отказаться от
явочной системы возникновения права на фирму и перейти к системе
регистрационной, выражена достаточно ясно.
На наш взгляд, сделать это можно лишь при условии, если будущая
регистрационная система будет основываться на следующих отправных
положениях. Прежде всего, возникновение права на фирму не должно ставиться
в зависимость от самого факта регистрации фирменного наименования. Иное
решение данного вопроса означало бы вступление российского законодательства
в прямое противоречие с требованием ст. 8 Парижской конвенции по охране
промышленной собственности, которая гласит, что «фирменное наименование
охраняется во всех странах Парижского Союза без обязательной подачи заявки
и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». Конечно,
могут заметить, что наличие данной нормы не мешает многим странам,
участвующим в Парижской конвенции, вводить специальную систему обязательной
регистрации фирменных наименований, которая, однако, не распространяется на
фирменные наименования иностранных юридических лиц, охраняемые независимо
от регистрации. Иными словами, статья 8 Парижской конвенции гарантирует
лишь права иностранных обладателей фирменных наименований, которые должны
охраняться во всех странах Парижского Союза независимо от их регистрации. В
отношении же фирменных наименований национальных юридических лиц любое
государство—участник конвенции может вводить систему особой их регистрации,
в том числе и такую, при которой регистрация фирменных наименований имеет
правоустанавливающее значение.
Подобная трактовка рассматриваемой статьи, вполне допустимая в некоторых
странах, не может даваться применительно к российскому законодательству.
Такое решение вопроса представляется правильным по существу дела. Во-
первых, оно позволяет избежать тех сложностей, которые неизбежно возникнут
при регистрации существующих ныне фирменных наименований отечественных и
зарубежных предприятий, действующих на российском рынке.
Во-вторых, отказ от придания регистрации фирменных наименований
правоустанавливающего значения во многом избавит от опасности внедрения в
рассматриваемую сферу сугубо формальных моментов, которые несовместимы с
истинным смыслом законодательства об охране фирменных наименований.
Следует подчеркнуть, что лишение регистрации фирменного наименования
правоустанавливающего характера вовсе не превращает ее в бессмысленную
процедуру, как это может показаться на первый взгляд. Наличие данных о
фирменных наименованиях всех юридических лиц, которые при этом упорядочены
и сосредоточены в одном или нескольких информационных центрах, уже само по
себе представляет немалую ценность, ибо позволяет облегчить решение целого
ряда вопросов, связанных, например, с выбором названий создаваемых
предприятий, проверкой новизны заявленных для регистрации товарных знаков
во многом облегчает юридическим лицам проблему доказывания того, что они
являются первыми пользователями данных объектов промышленной собственности,
а значит, и их законными правообладателями.
Отрицание необходимости придания регистрации фирменных наименований
правоустанавливающего значения вовсе не означает, что она должна носить
лишь добровольный характер. Напротив, обязанность по регистрации своих
фирменных наименований должна лежать на всех российских юридических лицах,
а также тех иностранных предприятиях, которые зарегистрированы в качестве
субъектов предпринимательской деятельности в РФ.)
Что касается того, на каком уровне должна осуществляться регистрация и
учет используемых фирменных наименований, то идеальным решением было бы
закрепление в законе единого общероссийского порядка их регистрации, при
котором все данные о фирменных наименованиях сосредоточивались бы в едином
центре, например, в Министерстве юстиции РФ. Это позволило бы создать
единый банк данных о фирменных наименованиях, на базе которого могли бы
проще решаться все вопросы, связанные с их выбором, использованием и
охраной.
Менее оптимальным, но тоже вполне допустимым явилось бы решение о
регистрации фирменных наименований на уровне субъектов Российской
Федерации. Как показывает опыт тех стран, в которых фирменные наименования
юридических лиц подлежат специальной регистрации, последняя чаще всего
осуществляется в местных органах государственного управления или в судах,
что является вполне достаточным в практическом отношении.
Таким образом, завершая рассмотрение вопроса о моменте возникновения у
юридических лиц прав на фирменные наименования и значении их
государственной регистрации, еще раз подчеркнем главное. По нашему
убеждению, право на фирму возникает у юридического лица с того момента,
когда начинается ее фактическое использование, т.е. когда юридическое лицо
в установленном порядке зарегистрировано в качестве субъекта
предпринимательской деятельности. Особая регистрация фирменных наименований
необходима, более того, она должна носить обязательный характер, но при
этом не иметь правоустанавливающего значения. Регистрация фирменных
наименований может осуществляться как на общегосударственном, так и на
региональном уровне в зависимости от того, какой из вариантов более
экономичен и подкреплен в техническом отношении.
Продолжая характеристику права на фирменное наименование, следует
отметить, что по российскому законодательству оно является в принципе
правом неотчуждаемым. В отличие от других объектов промышленной
собственности, которые, как правило, могут свободно передаваться другим
лицам на договорной основе, фирменное наименование не может быть продано,
передано безвозмездно или иным образом отчуждено третьим лицам.
Законом допускается только один случай перехода права на фирменное
наименование к другому лицу. Согласно п. 12 Положения о фирме, право на
фирменное наименование может быть передано другому лицу одновременно с
передачей самого предприятия. Возможность такого перехода подтверждает и
статья 132 ГК РФ.
До недавнего времени российское законодательство исключало не только
уступку права на фирменное наименование, но и выдачу разрешения на его
использование. С принятием части второй ГК РФ, закрепившей правила о
договоре коммерческой концессии (договоре франчайзинга), такая возможность
у фирмообладателей появилась. Согласно ст. 1027 ГК РФ, по договору
коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или
без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности
пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. В
состав данного комплекса исключительных прав могут входил» права на любые
объекты промышленной собственности, но на первый план выдвигаются права на
средства индивидуализации правообладателя.
Прежде всего при заключении договора коммерческой концессии стороны
должны четко оговорить его предмет. Применительно к праву на фирменное
наименование должно быть определено, право пользования каким обозначением
предоставляется пользователю.
Закон не запрещает и того, чтобы пользователь с согласия
Правообладателя использовал фирменное наименование последнего в качестве
своего собственного фирменного наименования. Однако для этого
соответствующее фирменное наименование должно быть внесено в учредительные
документы пользователя со всеми вытекающими отсюда последствиями. В
договоре определяется, в какой сфере деятельности и каким образом
пользователь может использовать фирменное наименование правообладателя.
С учетом того, что договор коммерческой концессии создаст реальную
опасность введения третьих лиц, в особенности потребителей, в заблуждение
относительно личности лица, продающего им товары или оказывающего услуги,
закон уделяет особое внимание защите их законных интересов. Так, в
соответствии с ч. 8 ст. 1032 ГК РФ пользователь обязан информировать
покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он
использует фирменное наименование и другие средства индивидуализации в силу
договора коммерческой концессии.
Целям защиты интересов потребителей служит и ряд других правил, в
частности о субсидийной ответственности правообладателя по предъявленным к
пользователю претензиям о качестве товаров (работ, услуг) (ст. 1034 ГК РФ),
о праве и обязанности правообладателя контролировать качество товаров
(работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем на
основании договора коммерческой концессии (ст. 1031 ГК РФ) и др.
Договор коммерческой концессии может заключаться на любой оговоренный
сторонами срок либо без указания срока. В случае, если в трехлетний - срок
с момента прекращения договора правообладатель пожелает предоставить кому-
либо те же права, какие были предоставлены пользователю по прекратившемуся
договору, он обязан предложить пользователю заключить новый договор либо
возместить понесенные им убытки.
В ч. 3 ст. 1037 ГК РФ специально подчеркивается, что договор коммерческой
концессии прекращается в случае прекращения принадлежащих правообладателю
прав на фирменное наименование или коммерческое обозначение без замены их
новыми аналогичными правами,
В случае изменения правообладателем своего фирменного наименования или
коммерческого обозначения, права на использование которых входят в
комплексе исключительных прав, договор коммерческой концессии действует в
отношении нового фирменного наименования или коммерческого обозначения
правообладателя, если пользователь не потребует расторжения договора и
возмещения убытков (ст. 1039 ГК РФ).
Особого внимания заслуживает вопрос о судьбе фирменного наименования при
реорганизации юридических лиц, так как именно в этой области возникает
больше всего спорных моментов. Как известно, реорганизация юридических лиц
мажет происходить в нескольких формах, в частности путем преобразования,
слияния, присоединения, разделения и выделения (ст. 57 ГК РФ). Каждая из
названных форм реорганизации оказывает свое влияние на правообладание
фирменным наименованием.
При слиянии и присоединении юридических лиц происходит соединение прав и
обязанностей реорганизуемых юридических лиц в единое целое, обладателем
которого становится либо вновь возникшее юридическое лицо (слияние), либо
одно из реорганизованных юридических лиц (присоединение).
Наиболее острые проблемы, связанные с правом на фирменное наименование,
возникают обычно при разделении юридических лиц, когда их права и
обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам, и при выделении
из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц, которые
наделяются соответствующим объемом прав и обязанностей.
При разделении юридического лиц» право на пользование прежним фирменным
наименованием может быть признано за любым из вновь образованных
юридических лиц, если только это не вводит в заблуждение других участников
оборота и потребителей. Вопрос о том, за кем конкретно сохраняется право на
фирму, решается самими лицами, участвующими в реорганизации.
При выделении из состава юридического лица одного или нескольких
юридических лиц, например, преобразование филиала или представительства в
самостоятельное юридическое лицо, они по общему правилу должны избрал» для
себя новое фирменное наименование, так как прежнее фирменное наименование
сохраняется за тем юридическим лицом, из состава которого они выделились.
Здесь также могут быть исключения, реализация которых зависит от сферы
деятельности и обеспечения должной охраны интересов других участников
оборота и потребителей.
Завершая характеристику субъективного права на фирменное наименование,
надлежит коснуться вопроса о его прекращении. Как уже отмечалось, в
принципе право на фирму действует бессрочно и принадлежит ' юридическому
лицу в течение всего периода его деятельности. Поэтому по общему правилу
данное право прекращается одновременно с ликвидацией самого юридического
лица. Однако анализ действующего законодательства позволяет выделить и
несколько таких оснований, по которым право на фирменное наименование может
прекратиться досрочно, хотя бы само юридическое лицо и продолжало
существовать. Это возможно в следующих случаях.
Во-первых, фирмовладелец вправе сам в любой момент отказаться от права на
пользование конкретным фирменным наименованием. Хотя, как указывалось выше,
для фирмы характерен принцип постоянства, ничто не может заставить ее
владельца выступать в обороте все время под одним и тем же именем. Можно,
конечно, ввести в закон прямой запрет на произвольное, т.е. не
обусловленное уважительными причинами изменение юридическими лицами своих
фирменных наименований, однако это вряд ли что реально даст, так как
предприниматели без особого труда смогут обходить данный запрет. Поэтому
большого смысла в подобном запрете не существует и следует признать за
юридическими лицами право на смену фирменного наименования по их
собственному усмотрению.
Во-вторых, право на фирменное наименование может прекратиться при
переходе предприятия к новому владельцу, если условия такой передачи не
предусматривают сохранение за предприятием прежнего фирменного
наименования.
В-третьих, прекращение права на фирму может быть обусловлено
реорганизацией юридического лица, в ходе которой оно может, а иногда и
должно изменить свое прежнее фирменное наименование.
Наконец, в-четвертых, право юридического лица на дальнейшее пользование
конкретным фирменным наименованием может быть прекращено по решению суда
ввиду несоответствия его требованиям закона или нарушения охраняемых
законом прав и интересов других лиц.
2. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований
мест происхождения товаров
Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания и наименования места
происхождения товара. а) Товарный знак. Действующее законодательство
определяет товарный знак как обозначение, способное отличать товары одних
юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или
физических лиц (ст. 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименованиях мест происхождения товаров»). Прежде всего товарным знаком
признается условное обозначение, своего рода символ, который помещается на
выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации, и
заменяет собой подчас длинное и сложное название (наименование)
изготовителя товара.
Далее, то или иное обозначение может быть признано товарным знаком лишь в
том случае, если оно позволяет потребителю без особого труда узнать нужную
ему продукцию и не спутать ее с аналогичной продукцией других
производителей. Поэтому необходимым условием правовой охраны товарного
знака является его новизна. С точки зрения действующего законодательства
новыми будут считаться лишь такие условные обозначения товаров, которые по
своему содержанию не являются тождественными или сходными до степени
смешения: а) с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными
на регистрацию в РФ на имя другого лица в отношении однородных товаров; б)
с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу
международных договоров РФ, в частности так называемыми общеизвестными
товарными знаками; в) с фирменными наименованиями (или их частью),
принадлежащими другим лицам, получившим право на эти наименования ранее
поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров; г) с
наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в РФ, кроме случаев,
когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый
на имя лица, имеющего право на пользование таким наименованием.
Признак новизны тесно связан с понятием приоритета. Новизна товарного
знака определяется на дату приоритета, которая, в свою очередь,
устанавливается по общему правилу по дню поступления правильно оформленной
заявки на регистрацию товарного знака в Патентное ведомство РФ. Наряду с
этим приоритет товарного знака может устанавливаться по дате подачи первой
заявки на товарный знак в зарубежной стране — участнице Парижской конвенции
по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если в
Патентное ведомство РФ заявка поступила в течение 6 месяцев с указанной
даты. Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или
официально признанных международных выставок, организованных на территории
одной из стран—участниц Парижской конвенции по охране промышленной
собственности (выставочный приоритет), может устанавливаться по дате начала
открытого показа экспоната на выставке, если в Патентное ведомство РФ
заявка на товарный знак поступила в течение 6 месяцев с указанной даты.
Наконец, приоритет товарного знака может устанавливаться по дате
международной регистрации товарного знака в соответствии с международными
договорами РФ.
Гораздо сложнее решается данный вопрос тогда, когда речь идет о сходных
обозначениях.
Так, у словесных товарных знаков рекомендуется обращать внимание на
начало и окончание слогов, число слогов, последовательность гласных и
согласных букв; у изобразительных знаков — на изобразительные мотивы; у
комбинированных обозначений — на восприятие изобразительных и словесных
элементов как в совокупности, так и в отдельности.1
Наконец, обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда
оно в установленном законом порядке зарегестрированно.
Товарные знаки следует отличать от некоторых других сходных с ними
объектов промышленной собственности. Так, наиболее близко к товарным знакам
примыкают фирменные наименования. Трудности их разграничения возникают
обычно тогда, когда имеет место частичное совпадение отдельных элементов
фирменного наименования и товарного знака одного и того же или разных
пользователей.
В отличие от фирменного наименования товарный знак может существовать
не только в словесной, но и в иной форме, в частности изобразительной,
комбинированной и т.д. Кроме того, он подлежит государственной регистрации,
носит срочный характер и может быть передан по договору иным пользователям.
Нельзя смешивать товарный знак и с промышленным образцом. Последний
является составной частью самого промышленного изделия (форма, цвет,
рисунок изделия); товарный же знак (слово, рисунок) лишь проставляется на
изделии.
Наконец, товарный знак весьма сходен по выполняемым функциям с
производственной маркой, поскольку и маркировка выпускаемой продукции, и
проставление на ней товарного знака преследуют, в сущности, одну и ту же
цель, а именно связывают изделие с конкретным производителем, обеспечивая
потребителю возможность выбора нужной ему продукции. Однако решается эта
задача разными путями: при маркировке продукции до потенциального
потребителя доводятся в полном объеме все необходимые сведения о
производителе и характеристиках товара, а при проставлении на изделии
товарного знака потребитель извещается об изготовителе условным
обозначением.
б) Знак обслуживания. Знаком обслуживания признается обозначение,
способное отличать услуги одних юридических или физических лиц от
однородных услуг других юридических или физических лиц. Закон РФ «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения
товаров» предъявляет к знакам обслуживания такие же требования, какие
предъявляются к товарным знакам.
Различие между ними проходит лишь по объекту маркировки: если товарные
знаки индивидуализируют и рекламируют товары определенных производителей,
то знаки обслуживания предназначены для различения однородных услуг,
оказываемых разными лицами. Следует, однако, заметить, что на практике
указанное различие также нередко стирается, поскольку один и тот же знак
может быть зарегистрирован на имя конкретного владельца и по классу
товаров, и по классу услуг. В качестве примера можно сослаться на
возможность одновременной регистрации обозначения по классу товаров
«Химические вещества промышленного назначения» (класс 1) и по классу услуг
«Исследования в области химии» (класс 42) и т.п. Поэтому на практике
формальным критерием для отнесения обозначения к товарным знакам или к
знакам обслуживания служит выбор конкретного класса (индекса) Международной
классификации товаров и услуг для регистрации знаков.1 Для регистрации
обозначения в качестве знака обслуживания оно должно быть заявлено для
одного или нескольких классов услуг: класс 35 — «Реклама», класс 36 —
«Страхование и финансирование», класс 37 — «Строительство и ремонт», класс
38 — «Связь», класс 39 — «Транспортирование и хранение», класс 40 —
«Обработка материалов», класс 41 — «Образование и развлечения», класс 42 —
«Разное». Знаки обслуживания, зарегистрированные для того или иного класса
услуг, охраняются лишь в пределах видов услуг данного класса.
в) Наименование места происхождения товара. Наименование места
происхождения товара — это название страны, населенного пункта, местности
или другого географического объекта, используемое для обозначения товара,
особые свойства которого исключительно или главным образом определяются
характерными для данного географического объекта природными условиями или
людскими факторами либо природными условиями и людскими факторами
одновременно.
Таким образом, конкретный способ указания на место происхождения товара
может быть любым, важно лишь, чтобы обозначение ассоциировалось у
потребителей с определенным местом происхождения товара.
Так, не признается наименованием места происхождения товара
обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название
географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее
употребление как обозначение товара известного вида, не связанное с местом
его изготовления.
В отличие от товарного знака и знака обслуживания к наименованию места
происхождения товара не предъявляется требование новизны. Это и понятно,
так как названия географических объектов, включающиеся в обозначения
товаров, не являются новыми.
Вторым специфическим признаком наименования места происхождения товара
как специфического объекта правовой охраны является связь обозначения
товара с его особыми свойствами, которые определяются характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) людским
фактором. и т.п.).
Наконец, наименование места происхождения товара становится
самостоятельным объектом правовой охраны лишь тогда, когда оно в
установленном законом порядке зарегистрировано в Патентном ведомстве. В
этом своем качестве наименование места происхождения товара ничем не
отличается от других объектов промышленной собственности, права на которые
появляются у пользователей только с момента государственной регистрации.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|