Объекты интеллектуальной собственности
патентных поверенных.3
В соответствии с п. 2 Положения о патентных поверенных в качестве
патентного поверенного может быть аттестован и зарегистрирован гражданин
Российской Федерации, который:
1) имеет постоянное место жительства в РФ, высшее образование и не менее
чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны промышленной
собственности или профессионального правового представительства (адвокат
или иное лицо, получившее разрешение на занятие правоприменительной
деятельностью); 2) обладает знанием законодательных и иных нормативных
актов РФ, международных договоров и соглашений, необходимым для
осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной
собственности, в объеме, определяемом Роспатентом, и соответствующими
навыками их
практического применения, подтвержденными результатами квалификационного
экзамена.
Взаимоотношения патентных поверенных с клиентами строятся на гражданско-
правовой договорной основе, в качестве которой обычно выступает договор
поручения.
Изобретатели, как и все граждане России, имеют право объединяться в
союзы, общества, ассоциации и иные общественные организации в целях защиты
своих прав и законных интересов, удовлетворения профессиональных
потребностей своих членов и развития технического творчества. На протяжении
многих лет в России действуют различные научно-технические общества как
всероссийского, так и регионального характера, активно участвующие в
изобретательских отношениях и являющиеся их самостоятельными субъектами.
Наиболее известной и мощной организацией такого рода является Всероссийское
общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР).
В соответствии с Уставом основными задачами ВОИР являются: — создание
организационных, экономических и правовых условий для проявления и
реализации творческих возможностей членов общества, усиления их социальной
защищенности;
— оказание практической помощи изобретателям и рационализаторам в
разработке и внедрении их предложений;
— защита прав и интересов членов общества в сфере их технического
творчества.
Общество действует на принципах добровольности и равноправия его членов,
самофинансирования, самостоятельности, самоуправления и независимости его
организаций от политических, хозяйственных и государственных органов.
Для юридической защиты прав и законных интересов изобретателей ВОИР
создана Общественная инспекция по контролю за соблюдением законодательства
в области изобретательства.1 Общественная инспекция рассматривает жалобы и
заявления изобретателей и рационализаторов, касающиеся изобретательской
деятельности, содействует защите их прав, в том числе путем
представительства интересов авторов и организаций в судебных органах, а
также в Апелляционной палате Патентного ведомства.
3.Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
При сравнении нового Патентного закона РФ с ранее действовавшими в СССР
нормативными актами по изобретательству может на первый взгляд показаться,
что законодатель вообще забыл о правах самих авторов новых разработок,
сосредоточив все внимание на правах и обязанностях патентообладателей. Но,
во-первых, выдвижение на первый план в Патентном законе фигуры
патентообладателя является вполне естественным шагом и закономерно вытекает
из перехода к патентной форме охраны изобретений и других объектов
промышленной собственности. Во-вторых, создателям патентоспособных
технических новшеств впервые предоставлена реальная возможность
самим стать патентообладателями. В-третьих, Патентный закон «помнит» об
авторах, гарантируя им все основные права, которые обычно предоставляются
разработчикам патентным законодательством развитых стран.
Конечно, некоторых прав и льгот, предусмотренных прежним
законодательством, изобретателям в новом законе не предоставлено. Так,
Патентный закон РФ не предусматривает права автора на присвоение
изобретению имени автора или специального названия, не упоминает об особых
правах и льготах изобретателей в трудовых, жилищных и иных отношениях.
Следует лишь учесть, что названные и аналогичные им права и льготы ранее
предоставлялись изобретателям в ответ на уступку ими государству самого
главного—
исключительного права на использование разработки. Сейчас, когда автор
разработки сам распоряжается результатами своего творческого труда, его
потребности и интересы должны удовлетворяться за счет умелого использования
и реализации принадлежащих ему базовых прав.
Право на подачу заявки. Прежде всего закон предоставляет автору
изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку
на выдачу патента и стать патентообладателем (п. 1 ст. 8 Патентного закона
РФ).
Законодательство России исходит из того, что подать заявку на выдачу
патента может лишь лицо, творческим трудом которого сделана соответствующая
разработка, за исключением случаев, указанных в законе. При этом в отличие,
например, от патентного прав США, не требуется, чтобы заявитель был
«действительным и первым изобретателем». Вполне достаточно, чтобы заявитель
был изобретателем, что и предполагается при подаче заявки.
Закрепляя за изобретателем исключительное право на подачу заявки, закон
исходит из того, что разработчику принадлежит интеллектуальная
собственность на достигнутый им творческий результаты.
Говоря о праве на подачу заявки на выдачу патента, нужно всегда различать
две его стороны — процессуально-правовую и материально-правовую. Право на
заявку в процессуальном смысле означает возможность любого лица оформить и
подать в установленном порядке заявку на выдачу патента. Данному праву
корреспондирует обязанность Патентного ведомства принять любую правильно
оформленную заявку, рассмотреть се и вынести по ней решение в соответствии
с правилами действующего законодательства. Право на заявку в
рассматриваемом смысле не зависит оттого, соответствует ли в
действительности заявляемый объект установленным законом критериям
патентоспособности.
Право на заявку в материальном плане означает возможность действительного
создателя разработки или его правопреемника добиться официального признания
достигнутого творческого результата одним из охраняемых объектов
промышленной собственности и закрепления за собой исключительного права на
его использование.
Право на заявку в материально-правовом смысле может быть утрачено, если
разработка перестает быть патентоспособной.
В случаях, прямо указанных законом, право на подачу заявки принадлежит не
создателю разработки, а иным лицам. В частности, таким лицом является
работодатель, если разработка носит служебный характер или выполнена по его
конкретному заданию и если договором между ним и автором (авторами) не
предусмотрено иное.
Если разработка создана творческими усилиями двух и более лиц, право на
подачу заявки принадлежит совместно всем соавторам.
Право авторства и право на авторское имя. В юридической литературе долгие
годы дискутируется вопрос о моменте возникновения данного права. Одни
ученые связывают его появление только с фактом создания соответствующей
разработки и выражением ее в объективной форме, доступной для восприятия
третьих лиц. 1 Другие специалисты считают, что право авторства возникает из
сложного юридического состава, в который наряду с созданием разработки
входят подача заявки и решение компетентного государственного органа о
признании предложения патентоспособным объектом промышленной собственности.
2 Не вдаваясь в аргументы сторонников той или другой точки зрения, отметим,
что закон во всяком случае признает и охраняет права создателей разработок
с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной
форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения
другими лицами.
Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Абсолютный
характер права авторства вытекает из предоставляемой автору возможности
требовать от всех третьих лиц признания и уважения того факта, что он
является разработчиком соответствующего объекта.
Исключительность права авторства означает, что никто другой, кроме самого
автора, не может быть носителем права авторства на тождественный объект
промышленной собственности.
Право авторства является неотчуждаемым правом, по обусловлено его личным
характером. Оно не мажет быть передано другому лицу ни при жизни
изобретателя, ни после его смерти. Переуступка изобретателем прав на
получение патента или самого патента третьим лицам означает лишь передачу
прав на использование разработки, но не передачу права авторства. Это право
принадлежит изобретателю пожизненно и прекращается лишь с его смертью.
С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит
в обеспеченной законом возможности изобретателя требовать, чтобы его имя
как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им
объекте. Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в
заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя, а также
в самом патенте. Что касается публикуемых в официальном бюллетене.
Патентного ведомства сведений о выданном патенте быть упомянутым в
качестве такового (ст. 25 Патентного закона РФ). Это новое положение в
российском патентном законодательстве, так как прежде имя изобретателя
указывалось во всех случаях. Разумеется, имя автора не должно искажаться
при публикациях. Право выступать под псевдонимом изобретателям не
предоставляется.
Право на вознаграждение. Такое право возникает у двух категорий авторов.
Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением
своих служебных обязанностей или подученного от работодателя конкретного
задания.
По общему правилу, закрепленному в Законе, автор разработки может
претендовать на получение особого вознаграждения, превосходящего его
обычную заработную плату и соразмерного выгоде, которая мажет быть получена
от использования разработки. Непременным условием получения этого особого
вознаграждения является совершение работодателем одного из перечисленных в
п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ юридических действий, а именно: подачи
заявки на выдачу патента на свое имя, в том числе и такой заявки, по
которой не будет получено патента по причинам, зависящим от работодателя;
передачи права на подачу заявки другому лицу; принятия решения о сохранении
соответствующей разработки в тайне. Если ни одно из указанных действий в
течение четырех месяцев не совершается, право на особое вознаграждение у
автора разработки не возникает, но он получает возможность подать заявку и
получить патент на свое имя.
Размер и порядок выплаты рассматриваемого вознаграждения определяются
соглашением между автором и работодателем.
Если достичь соглашения не удается, вопрос может быть передан на
рассмотрение суда. При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 6
постановления Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона
РФ» от 23 сентября 1992 г. до принятая законодательных актов РФ о развитии
изобретательства и художественно-конструкторского творчества на территории
России применяются пункты 1, 3, 5 статьи 32, статьи 33 и статьи 34 Закона
СССР «Об изобретениях в СССР», пункт 1 статьи 21, пункты 1,3 статьи 22 и
статья 23 Закона СССР "О промышленных образцах». Указанные статьи содержат
нормы, гарантирующие выплату разработчикам изобретений и промышленных
образцов вознаграждения не ниже определенного в них минимума.
Действие указанных выше положений союзного законодательства на территории
России подтверждено Постановлением Совета Министров РФ от 14 августа 1993
г. № 822 «О порядке применения на территории РФ некоторых положений
законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах»1
принятого во исполнение п. 6 Постановления Верховного Совета РФ от 23
сентября 1992 г. «О введении в действие Патентного закона РФ». Указанное
постановление Совета Министров РФ не внесло каких-либо новых принципиальных
моментов в механизм реализации рассмотренных выше норм. Однако с его
принятием стало очевидным, что в случае не достижения соглашения между
автором разработки и патентообладателем о размере причитающегося
разработчику вознаграждения спор должен решаться на базе указанных выше
правил.
Кроме того, правом на вознаграждение пользуются авторы тех изобретений и
промышленных образцов, которые по-прежнему охраняются на территории РФ
авторскими свидетельствами СССР и свидетельствами СССР в связи с тем, что
последние не обменены на патенты РФ.
Наряду с авторами право на получение вознаграждения имеют лица,
содействовавшие созданию и использованию изобретений и промышленных
образцов. Согласно ст. 34 Закона СССР «Об изобретениях в СССР» и п. Зет. 21
Закона СССР <0 промышленных образцах», которые в соответствии с
Постановлением Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного
закона РФ» от 23 сентября 1992 г. применяются на территории России,
предприятие- патентообладатель и предприятие-лицензиат выплачивают лицам (в
том числе не работающим на данном предприятии), содействовавшим созданию и
использованию изобретения или промышленного образца, особое вознаграждение
независимо от других видов выплат.
Ограничения патентных прав. Патентное законодательство России, как и
законодательство других стран, устанавливает ряд случаев, когда действия
третьих лиц по использованию разработки не являются нарушениями
исключительных прав владельца патента. Эта случаи, нередко именуемые
свободным использованием запатентованных объектов, являются в основном
достаточно традиционными и соответствуют мировой патентной практике. Они
исчерпывающим образом определены статьями 11—12 Патентного закона РФ и
сводятся к следующему.
Во-первых, не признается нарушением исключительного права
патентообладателя применение средств, содержащих изобретения, полезные
модели и промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при
эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и
космических) других стран при условии, что указанные средства временно или
случайно находятся на территории РФ и используются для нужд транспортного
средства. Данное правило, известное законодательству подавляющего
большинства государств, вытекает из ст. 5 Парижской конвенции по охране
промышленной собственности. Согласно ч. 1 ст. 11 Патентного закона РФ, оно
применяется не только к физическим и юридическим лицам
государств—участников Парижской конвенции, но и к гражданам и юридическим
лицам любых стран, предоставляющих такие же права владельцам транспортных
средств России и касается лишь использования запатентованных объектов
непосредственно в конструкции или при эксплуатации транспортных средств,
т.е. в их корпусе, в машинах, в оснастке, в механизмах, в оборудовании и
т.д., при условии, что эти объекты применяются исключительно для нужд
транспортного средства. Использование объекта промышленной собственности,
выходящее за эти пределы, например его производство на борту судна,
предложение к продаже, продажа и т.п., является нарушением патентных прав.
Кроме того, данная льгота распространяется лишь на транспортные средства
других стран. Она, например, не касается российских судов, даже если они
приписаны к порту какой-либо другой страны и лишь временно или случайно
заходят в страну своего флага.
Во-вторых, не является нарушением патентных прав проведение научного
исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение,
полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами (ч. 2 ст. II
Патентного закона). Под «средством» в данном случае понимается любой
объект, который соответствии с действующим законодательством признается
патентоспособным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом,
т.е. устройство, способ, вещество, художественно-конструкторское решение и
т.д. Разрешенным видом использования является лишь научное исследование
самой разработки или эксперимент с нею.
В-третьих, разрешенным случаем использования является применение
запатентованных средств при чрезвычайных обстоятельствах, т.е. при
стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях и т.п. (ч. 3 ст. II
Патентного закона).
В-четвертых, запатентованные средства могут применяться в личных целях
без получения дохода (ч. 4 ст. II Патентного закона). Разрешенное
использование разработки охватывает собой в данном случае лишь се
применение. Другие способы использования, в частности изготовление или
ввоз, даже если при этом не преследуются коммерческие цели, являются
нарушением патентных прав.
В-пятых, разрешается использование запатентованных средств путем разового
изготовления лекарств в аптеках по рецептам врача (ч. 5 ст. II Патентного
закона). Данный вид допускаемого использования, касающийся в основном
охраняемых патентами веществ и штаммов организмов растений и животных,
известен патентному законодательству многих стран. Им охватываются лишь
единичные случаи приготовления лекарств.
В-шестых, не признается нарушением патентных Врав применение средств,
содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные
патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем
(ч. 6 ст. II Патентного закона).
Наряду с рассмотренными выше изъятиями из сферы действия прав
патентообладателя Патентный закон РФ особо выделяет права так называемого
прежде пользователя. В качестве прежде пользователя выступает любое
физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения,
полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на
территории России созданное независимо от его автора тождественное решение
или сделало необходимые к этому приготовления.
Право преждепользования известно законодательству многих стран-участниц
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, хотя сама
конвенция не содержит единообразного решения данного вопроса, а относит его
к внутреннему законодательству стран-участниц (ст. 4В). В советском
изобретательском законодательстве право преждепользования в разных своих
модификациях присутствовало с 1924 г. Закреплено оно и новым Патентным
законом РФ, хотя в юридической литературе ставилась под сомнение
целесообразность его сохранения1 .
Как следует из закона, право преждепользования возникает при
одновременном наличии следующих условий:
1) независимо от автора разработки должно быть создано тождественное
решение в результате самостоятельной параллельной творческой работа. Иными
словами, право преждепользования возникает лишь в случае добросовестности
лица, претендующего на это право;
2) указанная разработка должна быть реально применена лицом, претендующим
на данное право, либо, по крайней мере, это лицо должно сделать необходимые
приготовления к применению разработки. Если решение было создано, но не
применялось и не готовилось к применению, право преждепользования не
возникает;
3) использование или приготовление к использованию должны иметь место
лишь на территории России. Применение разработки за пределами Российской
Федерации не может служить основанием для приобретения пользователем особых
прав;
4) рассматриваемые действия (создание разработки, ее использование,
приготовление к использованию) должны быть совершены до даты приоритета.
Право преждепользования носит безвозмездный характер.
Права преждепользователя ограничены тем объемом применения
запатентованного средства, который был им достигнут на дату приоритета,
либо, если использование не было начато до этой даты, — объемом,
соответствующим сделанным приготовлениям. Наконец, по общему правилу право
преждепользования не может передаваться другим лицам. Исключение составляет
случай, когда право преждепользования передастся вместе с производством, на
котором имело место использование тождественного решения или были сделаны
необходимые к этому приготовления.
Известное сходство с правом преждепользования имеют еще два допускаемых
законом случая использования запатентованных разработок, которые не
считаются нарушением патентных прав. Они предусмотрены Постановлением
Верховного Совета РФ «О введении в действие Патентного закона РФ» от 23
сентября 1992 г. и связаны с реформой российского патентного
законодательства.
Иными словами, указанные лица сохраняют право дальнейшего использования
такого изобретения или промышленного образца без заключения лицензионного
договора. На них лежит лишь обязанность по выплате авторам вознаграждения в
размере и в порядке, установленных постановлением Совета Министров РФ от 12
июля 1993 г. №648.
Второй случай связан с продлением срока действия выданных патентов на
изобретения. Напомним, что согласно Положению об открытиях, изобретениях и
рационализаторских предложениях 1973 г. патент на изобретение действовал 15
лет с даты подачи заявки. Закон СССР «06 изобретениях в СССР» от 31 мая
1991 г., вступивший в действие с 1 июля 1991 г., увеличил срок патентной
охраны до 20 лет.
Наконец, в соответствии с п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ в интересах
национальной безопасности правительство РФ имеет право разрешить
использование объекта промышленной собственности без согласия
патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации.
Обязанности патентообладателя. Наряду с правами патентообладатель несет
ряд обязанностей. Прежде всего он должен уплачивать патентные пошлины. В
разделе, посвященном оформлению патентных прав, уже рассматривался вопрос о
пошлинах, которые уплачиваются за подачу заявки, внесение в нее исправлений
и уточнений, проведение экспертизы по существу и совершение иных
юридических действий, связанных с получением патента. Помимо указанных
пошлин, патентообладатель должен платить ежегодные пошлины за поддержание
патента в силе, а также пошлину за продление срока действия патента. Размер
пошлин, сроки их уплаты, основания Для их уменьшения или отсрочки уплаты и
другие вопросы регулируются Положением о пошлинах за патентование от 12
августа 1993 г.
Физические лица, проживающие за пределами России, и иностранные
юридические лица пошлины за поддержание патентов (свидетельств) в силе
оплачивают в иностранной валюте в размерах, указанных в приложении к
Положению о пошлинах за патентование.
Для некоторых патентообладателей установлен льготный режим уплаты пошлин.
Например, как уже указывалось выше, в случае подачи патентообладателем в
Патентное ведомство заявления о предоставлении любому лицу права на
использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия),
размер ежегодной пошлины снижается на 50 процентов с года, следующего за
годом опубликования сведения о таком заявлении Патентным ведомством. От
уплаты пошлины за поддержание патента в сипе с третьего по пятый год его
действия полностью освобождены участники Великой Отечественной войны и
приравненные к ним лица. Для инвалидов и учащихся размер этой пошлины
снижен на 70 процентов.
Неуплата пошлины за поддержание патента в силе может послужить основанием
для досрочного прекращения действия патента (ст. 30 Патентного закона РФ).
Другой обязанностью патентообладателя является использование изобретения,
полезной модели или промышленного образца. Как уже отмечалось, под
использованием понимается введение в хозяйственный оборот продукта,
созданного с применением изобретения, полезной модели или ' промышленного
образца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение.
Обязанность по использованию запатентованной разработки может быть
выполнена не только фактически, но и номинально. Для этого
патентообладателю достаточно подать в Патентное ведомство РФ заявление о
предоставлении любому заинтересованному лицу права на использование объекта
промышленной собственности (открытая лицензия).
Неосуществление решения в течение установленных сроков мажет повлечь для
патентообладателя неблагоприятные последствия в виде выдачи
заинтересованным лицам принудительной лицензии. Прекращения действия
патента по данному основанию российское патентное законодательство не
предусматривает.
Патентное законодательство РФ не требует от патентообладаталей
обязательной маркировки запатентованных изделий. Проставление на изделиях,
их упаковке, сопроводительной документации, рекламных материалах и т.п.
отметки о том, что они охраняются патентом, может осуществляться
патентообладателем по собственной инициативе. Это целесообразно делать как
в рекламных целях, так и для облегчения процесса доказывания того
обстоятельства, что нарушитель патентных прав знал или должен был знать,
что соответствующее изделие пользуется патентной охраной
Прекращение действия патента. Действие всякого патента ограничено
установленными законом семенными рамками. После окончания срока, на который
выдан патент, изобретение, полезная модель и промышленный образец
становятся общественным достоянием и могут свободно использоваться любыми
заинтересованными лицами. Патентное законодательство предусматривает,
однако, ряд случаев, когда действие патентной охраны может быть прекращено
досрочно. В соответствии со ст. 30 Патентного закона РФ основаниями для
досрочного прекращения патента являются: 1) отказ патентообладателя от
своих прав; 2) неуплата в установленный срок пошлин за поддержание патента
в силе; 3) признание патента недействительным. В первых двух случаях
действие патента прекращается на будущее время с момента наступления
соответствующего юридического факта. В последнем случае патент утрачивает
силу с момента поступления заявки в Патентное ведомство, т.е. считается
недействующим с самого начала. Патентообладатель может в любое время
отказаться от своего патента. Патент прекращает свое действие с момента
публикации сообщения об этом в официальном бюллетене.
Вторым основанием для досрочного прекращения действия патента является
неуплата пошлин за поддержание его в силе.
Наконец, действие патента может быть прекращено в связи с признанием его
недействительным. Патентный закон РФ предусматривает исчерпывающий перечень
оснований аннулирования патента, которые сводятся к трем следующим случаям.
Во-первых, основанием для этого может служить несоответствие охраняемого
решения установленным законом условиям патентоспособности. Отсутствие у
изобретения, полезной модели или промышленного образца новизны,
промышленной применимости или любого другого из требуемых законом признаков
может выявиться и после принятия решения о выдаче патента (свидетельства).
Во-вторых, патент может быть аннулирован при наличии в формуле
изобретения, полезной модели или совокупности существенных признаков
промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных
материалах заявки. Такая ситуация может возникнуть, например, тогда, когда
по инициативе заявителя вносятся изменения в формулу технического решения
или изменяются существенные признаки художественно-конструкторского решения
по сравнению с тем, как они были сформулированы в первоначальных материалах
заявки.
В-третьих, недействительность патента может явиться результатом (
неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя
(патентообладателей). В свою очередь это может произойти ввиду присвоения
авторства на чужую разработку, игнорирования прав других соавторов,
неправомерной уступки права на получение патента и т.д. Во всех этих и
подобных им случаях выданный патент может быть аннулирован.
Признание патента недействительным может быть как полным, так и
частичным. В случае недействительности части патента, например при
аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения,
доставшаяся часть патентных прав продолжает действовать.
Требование о признании Патента недействительным заявляется либо в форме
возражения против его выдачи, которое подается в Апелляционную палату
Патентного ведомства, либо в форме иска, который заявляется в суд.
Возражение может быть подано в течение всего срока действия патента или
свидетельства и должно содержать доводы, подтверждающие наличие
предусмотренных законом оснований для признания охранного документа
недействительным.
Возражение против выдачи патента должно быть рассмотрено Апелляционной
палатой в шестимесячный срок с даты его поступления. Рассмотрение
возражения осуществляется на заседании коллегии Апелляционной палаты в
составе не менее трех членов. В рассмотрении возражения могут принять
участие лицо, подавшее возражение, обладатель охранного документа и (или)
их представители, а также представитель ВНИИГПЭ.
При несогласии с решением Апелляционной палаты по возражению против
выдачи патента любая из сторон, т.е. и лицо, подавшее возражение, и
патентообладатель, в течение шести месяцев с момента принятия решения может
подать жалобу в Высшую патентную палату, а в условиях ее отсутствия — в
суд.
В случае неправильного указания в патенте автора (авторов) или
патентообладателя (патентообладателей) вопрос о действительности патента
рассматривается непосредственно в суде.
Решение о признании патента недействительным публикуется в официальном
бюллетене Патентного ведомства. Недействительность патента автоматически
влечет за собой и недействительность всех соглашений, связанных с уступкой
патентных прав и предоставлением разрешений на использование разработки.
§3. Особенности правового регулирования в отношении средств
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими
продукции (работ, услуг)
1. Правовая охрана фирменных наименований
Понятие и признаки фирменного наименования. Действующее российское
законодательство, в том числе и Положение о фирме 1927 г., не дает
определения фирменного наименования, а лишь указывает на его реквизиты. В
юридической литературе фирмой чаще всего называется то наименование, под
которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое
индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского оборота.1
Основное назначение фирмы состоит в индивидуализации отдельных участников
гражданского оборота. Чтобы обеспечить решение данной задачи,
законодательство предъявляет к фирменным наименованиям ряд требований,
которые обычно оцениваются в литературе в качестве принципов фирмы.
Прежде всего наименование предпринимателя должно правдиво отражать его
правовое положение и не вводить в заблуждение других участников
гражданского Оборота. В этой связи ведущим принципом является принцип
истинности фирмы. Фирменное наименование должно содержать соответствующее
действительности указание на организационно-правовую форму предприятия
(казенное предприятие, общество с ограниченной ответственностью, открытое
акционерное общество и т.д.), его тип (государственное, муниципальное,
частное), профиль деятельности (производственное, научное, коммерческое и
т.д.), личность владельца и т.п. Положение о фирме (п. 7) запрещает
включать в фирменное наименование обозначения, способные ввести в
заблуждение. Так, владелец частного предприятия не может избрать в качестве
фирменного наименования такое обозначение, которое ассоциируется у третьих
лиц с государственной принадлежностью предприятия.
Далее, чтобы выполнять функцию индивидуализации участников гражданского
оборота, фирменное наименование должно обладать отличительными признаками,
которые бы не допускали смешении одной фирмы с другой. Этим обусловлен
принцип исключительности фирмы, в соответствии с которым фирменное
наименование; должно быть новым и отличным от уже используемых
наименований. Казалось бы, из него с очевидностью следует, что не
допускается использование тождественных фирменных наименований различными
субъектами, с одной стороны, и, напротив, разрешается выступать в обороте
хотя бы и под сходными, но не полностью совпадающими фирмами, с другой
стороны. Поэтому, например, если предприятия имеют различную организационно-
правовую форму, которая отражена в их фирменном наименовании, они могут
выступать в обороте под одним и тем же названием. Такую позицию занял, в
частности. Высший Арбитражный Суд РФ, давший соответствующее разъяснение в
письме от 29 мая 1992 г. №С-13/ОДИ-122 «Об отдельных решениях совещаний по
арбитражной практике».1
С другой стороны, по смыслу закона не исключается использование
участниками оборота и полностью совпадающих фирменных наименований, если
это не приводит к коллизии их интересов и не вводит в заблуждение третьих
лиц.
Содержание принципа исключительности фирмы не ограничивается однако, лишь
сферой используемых фирменных наименований. Наименование предпринимателя не
должно совпадать также с принадлежащими третьим лицам товарными знаками и
наименованиями мест происхождения товаров.
Наконец, должная степень индивидуализации участников оборота может быть
обеспечена фирмой тогда, когда она остается неизменной в течение всего
времени, пока пользующийся ею предприниматель сохраняет свой организационно-
правовой статус. Это требование находит отражение в принципе постоянства
фирмы.
Рассмотренные выше принципы определяют структуру фирменного наименования.
В литературе Принято выделять две части фирмы — основную, которая именуется
корпусом фирмы, и вспомогательную, которая именуется добавлениями. Корпус
фирмы, являющийся обязательной частью всякого фирменного наименования, дает
указание на организационно-правовую форму предприятия, его тип и предмет
деятельности, а в некоторых случаях — и на другие его характеристики. Так,
фирменное наименование акционерного Общества обязательно должно содержать
указание на то, что общество является акционерным (п. 2 ст. 96 ГК РФ);
фирменное наименование предприятия, основанного на праве оперативного
управления, должно указывал» на то, что предприятие является казенным (п. 3
ст. 115 ГК РФ) и т.д.
К корпусу фирмы добавляется вспомогательная часть, элементы которой
подразделяются на обязательные и факультативные.
Отдельные слова и словосочетания могут включаться в состав фирменных
наименований только при соблюдении определенных условий. Так, в
соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 14 февраля 1992 г. «О
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
|