Рефераты

Объекты интеллектуальной собственности

фонограмм, то он действует в отношении России лишь с 13 марта 1995 г.

Основным обязательством, накладываемым на государства, участвующие в

Конвенции о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через

спутники, является обязанность «принимать соответствующие меры по

предотвращению распространения на своей или со своей территории любого

несущего программы сигнала любым распространяющим органом, для которого

сигнал, переданный на спутник или проходящий через него, не предназначается

(пункт (1) ст. 2). При этом государства-участники свободны в выборе

способов исполнения принятого на себя обязательства.1

Охрана произведений российских авторов в странах ближнего зарубежья

обеспечивается на основе Соглашения о сотрудничестве в области охраны

авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 г.

Участники соглашения заявили о своем намерении предпринять необходимые

меры для разработки и принятия законопроектов, обеспечивающих охрану

авторского права и смежных прав на уровне требований Бернской конвенции об

охране литературных и художественных произведений. Женевской конвенции об

охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их

фонограмм и Римской конвенции об охране прав артистов-исполнителей,

производителей фонограмм и вещательных организаций. В ряде независимых

государств—республик бывшего СССР шаги в этом направлении уже предприняты.

Порядок передачи произведений российских авторов для использования за

рубежом. До недавнего времени российские авторы практически были лишены

возможности самостоятельно решать вопросы, связанные с передачей прав на

использование произведений за рубежом.

Исключение было сделано для агентства печати «Новости», Государственного

комитета СССР по телевидению и радиовещанию, а также для тех авторов,

которые публиковали за рубежом прочитанные там лекции, доклады, выступления

на конференциях, съездах, симпозиумах и т.п.

В последующем положение дел в рассматриваемой области коренным образом

изменилось. Монополия ВААП, связанная с заключением договоров об уступке

авторских прав на использование произведений советских авторов за границей,

с 1 января 1991 г. была ликвидирована Постановлением Совета Министров СССР

от 26 октября 1990 г. «О мерах по демонополизации в области экспорта и

импорта авторских прав»2 .

Советские авторы и их правопреемники получили право распоряжаться

принадлежащими им авторскими правами за границей самостоятельно.

Сейчас заниматься такого рода посреднической деятельностью могут

практически любые российские организации при условии, что эта деятельность

соответствует их уставной правоспособности.

Действующее российское авторское законодательство вообще не устанавливает

каких-либо ограничений или дополнительных условий для передачи прав на

использование произведений российских авторов иностранным пользователям.

Размер вознаграждения за использование произведений российских авторов за

рубежом определяется авторским договором. Вознаграждение может

выплачиваться как в рублях, так и в иностранной валюте. Гонорары,

полученные российскими авторами, учитываются в составе их совокупного

годового дохода и подлежат налогообложению. Доходы, полученные в

иностранной валюте, пересчитываются для целей налогообложения в рубли по

курсу Центрального банка России, действующему на дату получения дохода. Для

устранения двойного налогообложения суммы налога, выплаченные в

соответствии с законодательством иностранных государств, учитываются при

внесении авторами (их правопреемниками) подоходного налога в Российской

Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за

пределами России, может превышать сумму налога, подлежащего уплате этими

лицами в России. Зачет может был» произведен лишь при условии представления

автором (правопреемником) заключения об уплате им налога за пределами

России, подтвержденного налоговым органом соответствующего иностранного

государства.

§2. Защита прав авторов и патентообладателей

Одним из важнейших показателей эффективности патентного законодательства

является гарантированность и защищенность прав и законных интересов

действительных создателей разработок и патентообладателей. С сожалением

приходится констатировать, что по этому показателю изобретательское

законодательство бывшего Советского Союза было всегда крайне неэффективным.

Советские изобретатели и новаторы были не только лишены возможности

приобретения исключительных прав на использование создаваемых ими

разработок, но очень часто не могли фактически реализовать и реально

защитить и те субъективные права, которые предоставлялись им действующим

законодательством.

Как отмечалось в литературе, среди руководителей предприятий даже

бытовало мнение, что недоплата или невыплата автору причитающегося ему по

закону вознаграждения — это не нарушение закона, а чуть ли не забота о

государственных интересах. 1

По приводимым в юридической литературе статистическим данным, в целом в

масштабах бывшего Союза ССР ежегодно во всех судах рассматривалось не более

250 дел, связанных с изобретательством и рационализацией. 2

К сожалению, новый Патентный закон РФ, как и ранее действовавшее

законодательство, такого механизма не содержит. Более того, можно

констатировать, что раздел VII «Защита прав патентообладателей и авторов»

Патентного закона РФ является самым слабым и бессодержательным в новом

законе. Он имеет лишь две статьи, в одной из которых перечислены примерные

виды патентных и изобретательских споров, разрешаемых в судебных органах, а

вторая носит декларативный отсылочный характер к уголовному

законодательству, которое вообще не реализуется на практике.

Можно лишь надеяться, что в ближайшее время в Патентный закон РФ в этой

части будут внесены соответствующие изменения. Это несложно сделать, так

как законодательный опыт более эффективного решения этих вопросов уже

имеется, например, в Законах РФ «Об авторском праве и смежных правах», «О

правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» и «О правовой охране

технологий интегральных микросхем». Однако пока этого не сделано,

приходится опираться лишь на общие положения российского гражданского

права, касающиеся защиты нарушенных прав.

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов. В самом Патентном законе

РФ эти меры не названы, однако перечень , возможных способов защиты

субъективных гражданских прав содержится 1 в ст. 12 ГК РФ. К ним, в

частности, относятся требования о признании права, о восстановлении

положения, существовавшего до нарушения права, о пресечении действий,

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, о присуждении к

исполнению обязанности в натуре, о взыскании убытков иди неустойки и др.

Выбор потерпевшим конкретного способа защиты из числа возможных, как

правило, предопределен содержание нарушенного права и характером

совершенного правонарушения. Если в конкретной ситуации имеется возможность

воспользоваться несколькими способами защиты, потерпевший сам избирает ту

меру принудительного воздействия на нарушителя, которая в большей степени

отвечает его интересам или может быть легче реализована на практике.

Так, заявка может быть подана лицом, которому стал известен творческий

замысел автора и который выдает его за собственную разработку. Независимо

от того, когда обнаружен данный факт — до или уже после выдачи патента,

средством защиты является судебный иск либо о пресечении незаконных

действий лица, претендующего на получение патента, либо о признании

выданного патента недействительным.

Как правило, подобные требования заявляются одновременно с иском о

признании права авторства на разработку, однако в принципе могут заявляться

и самостоятельно.

Чаще всего данное нарушение связано с нарушениями других прав, в

частности права на получение патента, права на вознаграждение за

использование разработки и т.п., поскольку, как уже отмечалось, на праве

авторства базируются все другие права разработчиков. Однако иногда право

авторства нарушается в чистом виде. На практике это чаще всего происходит в

тех случаях, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец

создаются в соавторстве. Исключение из числа соавторов лиц, принимавших

творческое участие в работе над соответствующим объектом, подача заявки от

своего имени лишь одним из соавторов, включение в состав соавторов лиц,

которые оказывали лишь техническое содействие в работе, являются наиболее

типичными видами нарушений права авторства.

Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем

заявления иска о признании права авторства либо, напротив, иска об

исключении конкретных лиц из числа соавторов.

Право на авторское имя может быть нарушено прежде всего путем неуказания

имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о заявке на

изобретение, сведениях о выданном патенте, в других официальных и

неофициальных публикациях, в которых говорится о созданной разработке. Если

автор, наоборот, отказался быть упомянутым в качестве такового в

публикуемых сведениях о заявке, нарушением будет публикация его имени.

Наконец, право на имя может быть нарушено путем искажения действительного

имени автора. Способом защиты права на имя является требование о

восстановлении нарушенного права, в частности о внесении исправлений в

сделанную публикацию.

В тех случаях, когда в соответствии с законом право на получение патента

принадлежит не создателю разработки, а работодателю, последний обязан

выплатить автору вознаграждение за использование разработки в размере и на

условиях, определенных соглашением сторон. На основе соглашения сторон

определяется также размер компенсации за использование разработки в

собственном производстве, которую работодатель обязан выплатить автору

разработки, получившему патент в соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного

закона РФ. Если стороны не могут прийти к соглашению или работодатель

отказывается от его заключения либо не выполняет условия этого соглашения,

автор вправе обратиться в суд с требованием о понуждении работодателя к

выполнению лежащих на нем обязанностей. Суд своим решением определяет

размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения или компенсации с учетом тех

гарантий, которые установлены пунктами 1,3,5 статьи 32 Закона РФ «Об

изобретениях в СССР» и пунктами 1, 3 статьи 22 закона СССР «О промышленных

образцах», действующими на территории Российской Федерации. Как уже

отмечалось, за несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель,

виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере

0,04 процента суммы, причитающейся к выплате.

Гражданско-правовые способы защиты прав патентообладателей. соответствии

со ст. 14 Патентного закона РФ любое физическое или юридическое лицо,

использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец,

защищенные патентом, в противоречии с настоящим законом, считается

нарушителем патента. Конкретные виды нарушений исключительного права

патентообладателя указаны в п. 3 ст. 10 Патентного закона и включают в себя

несанкционированное изготовление, применение, вывоз, предложение к продаже,

продажу и иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью

продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель,

промышленный образец, а также применение способа, охраняемого патентом на

изобретение, или введение в хозяйственный оборот либо хранение с этой целью

продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на

изобретение.

Подчеркнем только, что в законе названы лишь наиболее типичные виды

нарушений прав патентообладателя, которыми не исчерпываются все возможные

случаи несанкционированного введения в хозяйственный оборот запатентованных

разработок.

Исходя из смысла закона, можно сделать вывод, что нарушениями патентных

прав должны признаваться любые действия, имеющие прямой или косвенной целью

несанкционированное введение в хозяйственный оборот охраняемых объектов.

Права патентообладателей могут быть нарушены как в рамках заключенных

ими лицензионных договоров, так и вне договоров.

Как правило, лицензионный договор предусматривает возможность

применения к нарушителю таких санкций, как взыскание неустойки и возмещение

убытков, а также досрочное расторжение договора в одностороннем порядке.

Размер и вид неустойки, в частности се соотношение с убытками,

устанавливаются самими сторонами.

Внедоговорное нарушение патентных прав имеет место при любом

несанкционированном использовании запатентованной разработки третьими

лицами, кроме установленных законом случаев свободного использования чужих

охраняемых объектов. Обязанность доказывания факта нарушения патента

возлагается на патентообладателя.

Нередко нарушители патентных прав, желая замаскировать свои

противоправные действия, вносят некоторые внешние изменения в

заимствованные объекты, в частности производят замену одних признаков

другими. Если такая замена не привносит в объект техники ничего существенно

нового, в частности не изменяет достигаемого результата, это не

препятствует признанию патентных прав нарушенными.

Выбор конкретного способа защиты осуществляется потерпевшим, однако, как

правило, он предопределяется видом и последствиями самого нарушения.

Предусмотренные законом гражданско-правовые способы защиты патентных прав

также неоднородны. В теории гражданского права они подразделяются на меры

гражданско-правовой защиты и мены гражданско-правовой ответственности. Если

для реализации первых достаточно лишь самого факта нарушения патентных

прав, то для использования вторых требуется ряд условий, в частности

наличие противоправности, вреда, причинной связи между действиями

нарушителя и наступившими последствиями, а также вины нарушителя.

Самым распространенным способом защиты патентных прав является требование

патентообладателя о прекращении нарушения.

С точки зрения юридической сущности рассматриваемая санкция является

мерой гражданско-правовой защиты, а не мерой ответственности.

Другим способом защиты нарушенных патентных прав является требование о

возмещении убытков.

В рассматриваемой области убытки патентообладателя чаще всего выражаются

в форме упущенной выгоды, что может быть связано с сокращением объемов

производства и реализации запатентованной продукции, вынужденным понижением

цен и т.п. В задачу патентообладателя входит обоснование размера

неполученных доходов и доказательство причинной связи упущенной выгоды с

действиями нарушителя. Весьма важным для потерпевшего является указание п.

2 ст. 15 ГК РФ на то, что если лицо, нарушившее право, получило вследствие

этого доходы, потерпевший вправе потребовать возмещения наряду с другими

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Право на компенсацию причиненного ему морального вреда патентообладатель

по общему правилу не имеет ввиду того, что за нарушение принадлежащих ему

имущественных прав такой санкции законом не установлено. Однако если

одновременно с этим были нарушены личные неимущественные права потерпевшего

— гражданина (например, нарушено право авторства изобретателя, являющегося

одновременно и патентообладателем), он может, опираясь на. ст. 151 ГК РФ,

потребовать имущественной компенсации своих нравственных страданий. Размер

компенсации определяется судом с учетом степени этих страданий, вины

нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств.

Применение гражданско-правовых санкций за нарушение патентных прав

возможно в пределах общего срока исковой давности, т.е. в течение трех лет

со дня, когда патентообладатель узнал или должен был узнать о нарушении

своего права. Иск заявляется в соответствии с общими правилами подсудности

по месту жительства ответчика или месту нахождения органа или имущества

юридического лица (ст. 117 ГПК РСФСР, ст. 25 АПКРФ).

Наиболее распространенным способом защиты ответчика является встречный

иск о признании патента недействительным.

Уголовная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей.

Наряду с гражданско-правовыми санкциями российское законодательство

предусматривает уголовно-правовую ответственность за некоторые нарушения

прав изобретателей и патентообладателей. Так, в соответствии со ст. 147 УК

РФ к числу уголовно-правовых нарушений отнесены незаконное использование

изобретения, полезной модели или промышленного образца, разглашение без

согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или

промышленного образца до официальной публикации сведений о них, присвоение

авторства или принуждение к соавторству, если эти действия причинили

крупный ущерб. Никакие другие действия, затрагивающие права на объекты

промышленной собственности, состава преступления не образуют ввиду того,

«по в уголовном праве нормы не подлежат никакому распространительному

толкованию или применению по аналогии.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо, незаконно

использующее объект промышленной собственности, разглашающее сущность

изобретения, полезной модели или промышленного образца, присваивающее

авторство на чужую разработку или принуждающее к соавторству, совершает эти

действия, сознавая их последствия и желая их наступления. Если сведения о

разработке разглашены, а авторство на чужую разработку присвоено по

неосторожности, основания для привлечения лица к уголовной ответственности

отсутствуют. Принуждение к соавторству по неосторожности вообще исключено.

В соответствии с общим правилом, действующим в уголовном праве, нарушитель

предполагается невиновным и сто вина должна быть установлена в судебном

порядке.

Привлечение нарушителя к уголовной ответственности за рассматриваемые

действия возможно лишь по жалобе потерпевшего. В качестве наказания

предусматривается применение к нарушителю штрафа в размере от двухсот до

четырехсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период от двух до четырех месяцев, либо

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,

либо лишением свободы на срок до двух лет. Те же деяния, совершенные

неоднократно или группой лиц по предварительному сговору или организованной

группой, наказываются штрафом в размере от четырехсот до восьмисот

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период от четырех до восьми месяцев, либо арестом на

срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти

лет.

Как уже отмечалось, на практике меры уголовной ответственности за

нарушения изобретательских и патентных прав не применяются. По мнению ряда

специалистов, это не дискредитирует данные нормы, поскольку они выполняют

превентивные функции.1 Такой вывод представляется спорным. Бездействие

механизма уголовной ответственности в условиях, когда нарушения прав

изобретателей носят массовый характер, порождает атмосферу беззакония.

Поэтому более убедительными являются предложения тех ученых, которые

предлагают либо вообще исключить из уголовного законодательства эти

составы, либо реально применять на практике меры уголовно-правовой

ответственности к конкретным нарушителям.2

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

за рубежом. Прежде всего патентообладатель должен решить вопрос

относительно целесообразности самого зарубежного патентования.

Патентование разработок за границей, как правило, целесообразно, если их

использование в объектах техники обеспечивает более высокие технико-

экономические и иные (экологические, социальные и т.п.) показатели по

сравнению с лучшими зарубежными образцами.

Принимая решение о зарубежном патентовании, заявитель должен учитывать

требования внутреннего законодательства своей страны. Патентный закон РФ,

как и патентные законы большинства стран, устанавливает, что патентование в

зарубежных странах изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,

созданных в России, осуществляется не ранее чем через три месяца после

подачи заявки в Патентное ведомство РФ (ст. 35 Патентного закона РФ).

Патентное ведомство может в необходимых случаях разрешить патентование

разработки в зарубежных странах ранее указанного срока. Отказ Роспатента в

выдаче патента не обязательно является основанием для отказа от

патентования объекта за границей, однако доводы патентной экспертизы

необходимо учитывать при подготовке заявок для зарубежного патентования.

Кроме того, некоторые решения, непатентоспособные по российскому

законодательству, могут быть запатентованы в отдельных зарубежных странах.

Участие России в международных соглашениях по охране промышленной

собственности. Наиболее важное значение в этом плане имеют Парижская

конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. и Договор о

патентной кооперации 1970 г., участниками которых являются десятки стран

всех континентов, включая и Российскую Федерацию. Особую роль для России

играет Евразийская патентная конвенция 1994 г., создавшая

межгосударственную систему получения патентной охраны на территории

большинства независимых государств-республик бывшего СССР. Наконец, должны

приниматься в расчет и другие специальные соглашения, заключенные рядом

стран в целях улучшения сотрудничества, в частности. Конвенция о выдаче

европейских патентов 1973 г.. Соглашение о создании Африканской

региональной организации по охране промышленной собственности 1976 г. и

т.д., которые, как правило, допускают получение патентов заявителями из

стран, не участвующих в этих соглашениях.

Основной целью Парижской конвенции по охране промышленной собственности,

которая по праву считается главным международным соглашением в

рассматриваемой области, является создание благоприятных условий для

патентования изобретений, промышленных образцов и других объектов

промышленной собственности гражданами и организациями одних государств в

других государствах. Парижская конвенция не предусматривает выдачи какого-

либо международного патента, который бы действовал на территории разных

государств.

Договор о патентной кооперации (РСТ) имеет своей основной задачей

облегчение подачи заявок на охрану одной и той же разработки в разных

странах и сокращение дублирования в работе патентных ведомств.

Как уже отмечалось, заключив Евразийскую патентную конвенцию, независимые

государства— республики бывшего Советского Союза учредили новую

межправительственную Евразийскую патентную организации) со штаб-квартирой в

г. Москве. Органами данной Организации являются Административный совет и

Евразийское патентное ведомство. Административный совет, в котором на

равных началах представлены все государства—члены Организации, назначает

Президента Евразийского патентного ведомства, утверждает бюджет

Организации, а также Патентную, Финансовую и Административную инструкции,

одобряет соглашения, заключенные Организацией с государствами и

межгосударственными организациями, и решает другие вопросы, относящиеся к

его компетенции. Все вопросы рассматриваются на очередных (один раз в

календарный год) и внеочередных заседаниях Административного совета, в

которых с правом совещательного голоса принимает участие и полномочный

представитель ВОИС.

Евразийская патентная конвенция содержит ряд материально-правовых норм,

которыми либо устанавливаются единые требования по ряду вопросов, либо

допускается их самостоятельное решение в национальном патентном

законодательстве стран—участниц конвенции. Так, статья 6 конвенции

указывает, что Евразийское патентное ведомство выдает евразийский патент на

изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и

промышленно применимо.

Согласно ст. II, срок действия евразийского патента составляет 20 лет с

даты подачи евразийской заявки.

Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. предусматривает выдачу

так называемых европейских патентов на изобретения.

Европейский патент мажет быть получен не только заявителями из стран,

участвующих в конвенции, но и любыми другими лицами.

В 1975 г. странами Европейского Сообщества была подписана Люксембургская

конвенция о европейском патента для стран Общего рынка, предусматривающая

выдачу единого патента Сообщества. Такой патент действует на территории

всех стран ЕС, имеет значение национального патента, предоставляет его

обладателям одинаковый круг прав и налагает на них равные обязанности. Как

и европейский патент, патент Сообщества может получить любой заявитель,

независимо от того, проживает он на территории Сообщества или нет.

§ 3. Защита права на фирменное наименование, товарный знак, знак

обслуживания и наименование места происхождения товара

Защита права на фирменное наименование. Под защитой права на фирменное

наименование понимается реализация предусмотренных законом мер, с помощью

которых фирмообладатель может обеспечить восстановление своих нарушенных

прав, пресечь их нарушение и применить к нарушителю иные санкции. Указанные

меры содержатся в различных актах действующего законодательства, в

частности в ГК РФ, Законе РСФСР «О конкуренции и ограничении

монополистической деятельности на товарных рынках», Положении о фирме 1927

г. и др. Анализ имеющихся норм позволяет выделить характерные для

рассматриваемой сферы формы, средства и способы защиты нарушенных прав.

В юридической науке принято различать юрисдикционную и неюрисдикционную

формы защиты субъективных прав. Понятием «юрисдикционная форма защиты»

охватывается деятельность уполномоченных государством органов по защите

нарушенных или оспариваемых прав.

В рамках юрисдикционной формы защиты, в свою очередь, выделяются общий и

специальный порядки защиты нарушенного права на фирменное наименование. По

общему правилу, защита права на фирму осуществляется в судаком порядке. В

соответствии с нормами действующего процессуального законодательства споры,

связанные с нарушением права на фирму, относятся к компетенции арбитражных

судов. По соглашению сторон их спор может быть передан на разрешение

третейского суда.

В качестве средства судебной защиты права на фирму выступает иск, т.е.

обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и

обращенное к ответчику материально-правовое требование о прекращении

нарушения права и восстановлении сферы потерпевшего, с другой стороны.

Судебный или, как его еще называют, исковый порядок защиты права на фирму

применяется во всех случаях, кроме тех, которые прямо указаны в законе.

Специальным порядком защиты права на фирму, реализуемым в рамках

юрисдикционной формы, следует признать его защиту в административном

порядке.

Средством защиты в данном случае является не иск, а заявление, которое

подается в письменном виде с приложением документов, свидетельствующих о

нарушении прав на фирму в Федеральный антимонопольный орган

(территориальный орган) .

Наряду с обращением за защитой нарушенного права на фирму в федеральный

антимонопольный орган (территориальный орган), административный порядок

защиты применяется и в других случаях.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ, решение,

принятое в административном порядке, может быть в настоящее время

обжаловано в суд.

Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия самих

потерпевших по защите нарушенных или оспариваемых прав, которые совершаются

ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или иным

компетентным органам. Разумеется, в данном случае имеются в виду лишь

законные средства защиты, которые следует отличать от самоуправства,

запрещенного действующим законодательством. В качестве примера можно

указать на возможность потерпевшего сделать публичное заявление о том, что

конкретное юридическое лицо, пользующееся тождественным или сходным

фирменным наименованием, не имеет к нему никакого отношения.

Среди всего спектра материально-правовых способов защиты субъективных

гражданских прав, предусмотренных ГК РФ, в сфере защиты права на фирму

могут быть применены требования о: а) признании права на фирму; б)

восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на фирму, и

пресечение действий, нарушающих данное право или создающих угрозу его

нарушения; в) признании недействительным акта государственного органа, в

частности по регистрации товарного знака, в котором незаконно использовано

фирменное наименование или его часть; г) возмещении причиненных убытков.

Выбор конкретного способа защиты из числа возможных предоставляется самому

потерпевшему, однако обычно он предопределен характером совершенного

правонарушения.

Основным нарушением права на фирму является использование третьими лицами

фирмы, тождественной или сходной до степени смещения с фирмой того

юридического лица, которое обладает на нее исключительным правом. При этом

речь в большинстве случаев идет о неправомерном использовании специального

условного наименования юридического лица, т.е. той части фирменного

наименования, которая и предназначена для отличия одних предприятий от

других.

Фирмовладелец, считающий, что его исключительное право нарушено, должен,

во-первых, доказать, что именно он является обладателем права на данную

фирму, и, во-вторых, сослаться на конкретные факты, свидетельствующие об

ущемлении его законных интересов ответчиком.

Способом защиты в данном случае будет требование о признании права на

фирменное наименование, которое сочетается с требованием о прекращении

дальнейшего использования фирмы ответчиком. В отдельных случаях требование

о признании права на фирму может быть заявлено в качестве самостоятельного

притязания.

Помимо рассмотренного нарушения, право на фирму может быть нарушено путем

использования названия предприятия в товарном знаке, зарегистрированном на

имя другого лица. Согласно п. 2 ст. 7 Закона РФ о товарных знаках, не

допускается регистрация в качестве товарных знаков известных на территории

РФ фирменных наименований (или их части), принадлежащих другим лицам,

получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на

товарный знак в отношении однородных товаров.

Если предмет деятельности фирмовладельца и владельца товарного знака

совершенно не совпадает и они не соприкасаются на рынке, то использование в

товарном знаке элементов чужой фирмы нарушением не является. Напротив,

маркировка товарным знаком, близким к фирменному наименованию юридического

лица, выпускающего аналогичную продукцию, может быть признано актом

недобросовестной конкуренции, запрещенной действующим законодательством.

Способом защиты прав на фирму в данном случае является требование

фирмовладельца о признании недействительной регистрации товарного знака. В

соответствии со ст. 28 Закона РФ о товарных знаках фирмовладелец вправе в

течение пяти лет с даты публикации сведений о товарном знаке в официальном

бюллетене подать в Апелляционную палату Патентного ведомства РФ возражение

против регистрации товарного знака. Указанное возражение должно быть

рассмотрено в течение четырех месяцев с даты его поступления. Решение

Апелляционной палаты, в свою очередь, может быть, обжаловано в Высшую

патентную палату, а в связи с тем, что она до сих пор не создана, и

опираясь наст. II ГК РФ и общие правила о подведомственности и

подсудности,— в Арбитражный суд г. Москвы. Нарушением права на фирму

должно, безусловно, считаться и искажение третьими лицами истинного

фирменного наименования юридического лица.

Способом защиты является требование о восстановлении положения,

существовавшего до нарушения права на фирму. Это может быть достигнуто

путем внесения нарушителем соответствующих исправлений в документы,

справочники, рекламные материалы и т.п., путем публикации за счет

нарушителя извещения об имевшем место нарушении и сообщение публике точного

фирменного наименования юридического лица и т. п.

Если в результате любого из рассмотренных выше нарушений права на

фирменное наименование его обладателю причинены убытки, он имеет право на

их возмещение в полном объеме. Согласно п. 2 ст. 15 ГК РФ, под убытками

понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно

произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его

имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не

было нарушено (упущенная выгода)»

В качестве реального ущерба могут, в частности, выступать затраты

юридического лица, связанные с переменой им фирменного наименования,

которое скомпрометировано выступлением ответчика в обороте под таким же или

сходным наименованием; расходы на дополнительную рекламную кампанию,

призванную загладить причиненный ответчиком вред; стоимость публикаций,

разъясняющих другим участникам оборота и потребителя, что ответчик не имеет

никакого отношения к потерпевшему, и т.п.

Как упущенная выгода могут рассматриваться потери фирмовладельца,

связанные со снижением его доходов вследствие неправомерных действий

ответчика по использованию фирмы для собственного обозначения, применения

ее в товарном знаке или ее искажению. Указанный вид убытков в

рассматриваемой сфере встречается наиболее часто, хотя пока устоявшейся

судебной практики на этот счет в РФ не сложилось. Основная трудность здесь

заключается в обосновании истцом конкретного размера упущенной им выгоды. В

известной степени эту задачу облегчает статья ГК РФ, гласящая, что «если

лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право

которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками

упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы».

Защита прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места

происхождения товара. Российский рынок буквально наводнен поддельными

низкокачественными товарами, которые ввозятся из-за рубежа, а также

производятся внутри страны мелкими частными предприятиями и физическими

лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Действовавшее

ранее законодательство хотя и запрещало подобные действия, однако не

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16


© 2010 БИБЛИОТЕКА РЕФЕРАТЫ